Право наследования лекция

Наследование по закону

В том случае, если наследодателем не было составлено завещания, то наследование осуществляется по закону.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. При этом наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Всего в законе отмечено восемь очередей наследников:

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе равна половине всего нажитого имущества, входит в состав наследства и переходит к наследникам.

2. Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

3. Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

4. Наследники четвертой очереди по закону являются прадедушки и прабабушки наследодателя;

5. Наследники пятой очереди по закону являются дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

6. Наследники шестой очереди по закону являются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

7. Наследники седьмой очереди по закону являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

8. Также выделяют так называемую плавающую очередь. Наследники данной очереди это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Данные лица ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

При отсутствии других наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

При этом необходимо отметить, что существует возможность наследования по праву представления. Наследование по праву представления означает, что место наследника занимает другое лицо, являющееся его наследником. Оно как бы представляет интересы наследника. Это может произойти лишь в том случае, если сам наследник не в состоянии осуществить свои права, потому что его уже нет в живых. Поэтому законодатель допускает, что в случае смерти наследника до открытия наследства, т.е. до кончины наследодателя, его место займет его наследник (или наследники).

Субъектами наследования по праву представления признаются лишь указанные в законе потомки определенных наследников, призываемых в первую, вторую или третью очередь. В соответствии с этим по праву представления наследуют:

— дети и другие потомки сыновей и дочерей наследодателя (внуки наследодателя и их потомки) в первую очередь;

— дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) во вторую очередь;

— дети дяди и тети наследодателя (двоюродные братья и сестры) в третью очередь.

Никакие другие наследники или их дети не имеют права наследования в порядке представления.

Основания наследования по праву представления указаны в законе исчерпывающим образом. Такими основаниями являются следующие обстоятельства:

— смерть определенного наследника по закону первой, второй или третьей очереди, после которого допускается наследование по праву представления, до открытия наследства;

— смерть определенного лица, признаваемого наследником по закону первой, второй или третьей очереди, после которого допускается наследование по праву представления, одновременно с наследодателем; в этом случае лицо, умершее одновременно с наследодателем, не наследует после наследодателя, так же, как если бы оно умерло до открытия наследства.

Никакие другие обстоятельства не признаются основаниями наследования по праву представления — ни заявленный отказ от наследства указанных определенных наследников, ни простое непринятие ими наследства, ни лишение их наследства в соответствии с завещанием. В этих случаях наследник по закону находится в живых на день открытия наследства, но он либо сам не осуществил своего права на наследство, либо лишен такой возможности по завещанию, поэтому он не может быть замещен его потомками — детьми. Основание наследования по праву представления отпадает также в случаях, если наследник по закону, умерший до открытия наследства или одновременно с наследодателем, не мог бы наследовать в силу своей недостойности.

В законе отмечен особый случай наследования, наследования выморочного имущества. Это возможно когда отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, а имущество умершего считается выморочным.

В данной ситуации выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

gpravo.ru

Право наследования лекция

Ст. 532 ГК РСФСР содержит исчерпывающий перечень на­следников: произвольное расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, недопустимо.

Дети — это сын или дочь наследодателя, родившиеся в за­регистрированном или приравненном к нему браке. Если брак родителей впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти матери, и после смерти отца. Дети родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если отцовство подтверждено либо органами загса на основании со­вместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, ро­дившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 г Вопросы установления происхождения детей регулируются гла­вой 10 Семейного кодекса Российской Федерации.

Усыновленные — это дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено. Усыновление (удочерение) допускает­ся только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление (удочерение) имеет пра­вовые последствия при условии, если оно имело место до 1 мар­та 1926 г. От усыновления следует отличать признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в от­ношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Согласие родителя на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально удо­стоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения роди­телей, либо органом опеки и попечительства по месту произ­водства усыновления ребенка или па месту жительства родите­лей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания кон­кретного лица. Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:

1 Согласно ст. 530 ГК РСФСР наследниками при наследовании по за­кону признаются граждане, находящиеся в живых к моменту смерти на­следодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

1) неизвестны или признаны судом безвестно отсутствую­щими;

2) признаны судом недееспособными;

3) лишены судом родительских прав.

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограничен­но дееспособными;

2)супругов, один из которых признан судом недееспособ­ным или ограниченно дееспособным;

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограни­ченных судом в родительских правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечи­теля за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено су­дом по их вине;

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществ­лять родительские права.

Усыновление влечет утрату усыновленным (удочеренной) своих прав в отношении кровных родителей.

Пасынки и падчерицы не являются наследниками по закону после смерти отчима или мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы. Не являются на­следниками и дети, принятые наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут быть наслед­никами по закону в соответствии с ч. 3 ст. 532 ГК РСФСР только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства и получали материальную помощь от на­следодателя, которая была для них основным источником су­ществования не менее года до дня открытия наследства.

Супруг — это лицо, состоявшее с наследодателем в зареги­стрированном или приравненном к нему браке. В соответствии со ст. 10 Семейного кодекса права и обязанности супругов воз­никают со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГСа. Супруг является наследником по закону в слу­чае, если он не состоял в зарегистрированном браке, но факти­ческие брачные отношения с умершим возникли до издания Ука­за Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. и были установлены судом.

Семейный кодекс Российской Федерации, введенный в дей­ствие с 1 марта 1996 г., установил понятие брачного договора, ранее отсутствовавшее в российском законодательстве. В со­ответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором признается со­глашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор за­ключается в письменной форме и подлежит нотариальному удо­стоверению. Он может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Если брачный договор заключен до государственной ре­гистрации заключения брака, то он вступает в силу со дня такой регистрации. Брачным договором супруги вправе изменить ус­тановленный законом режим совместной собственности, уста­новить режим совместной, долевой или раздельной собствен­ности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов; при этом брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в от­ношении будущего имущества супругов, Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность суп­ругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав, регулировать личные неимущественные отношения между суп­ругами, права и обязанности супругов в отношении детей, пре­дусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспо­собного нуждающегося супруга на получение содержания, со­держать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основ­ным началам семейного законодательства (п. 3 ст. 42 СК РФ). Соглашение об изменении или расторжении брачного договора совершается в любое время и в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от исполнения брачного до­говора не допускается. Действие брачного договора в соответ­ствии со ст. 25 СК РФ прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обстоятельств, которые предусмот­рены этим договором на период после прекращения брака. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Россий­ской Федерации для изменения и расторжения договора. Кроме того, брачный договор может быть признан судом недействи­тельным полностью или частично по основаниям, предусмот­ренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Суд может также признать брачный договор недействительным пол­ностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприят­ное положение. Условия брачного договора, нарушающие дру­гие требования п. 3 ст. 42 СК РФ, являются ничтожными.

Родители и усыновители наследуют при наличии тех же ус­ловий, которые требуются для призвания к наследованию де­тей и усыновленных.

Внуки и правнуки наследодателя наследуют только по праву представления в том случае, если нет в живых того из родите­лей, который был бы наследником. Дети усыновленных, умер­ших ранее усыновителя, также обладают правом наследования. Законодательством строго определен круг лиц, наследующих по праву представления: только внуки и правнуки наследодателя. Право представления состоит в том, что в случае смерти кого-либо из детей наследодателя до открытия наследства (т.е. до смерти наследодателя) его наследственная доля пере­ходит к его детям (т.е. к внукам наследодателя), а в случае смерти последних — к их детям (т.е. к правнукам наследодателя). Если внуков и правнуков, призываемых к наследованию по закону, несколько, они делят между собой поровну ту долю наследст­венного имущества, которая причиталась бы тому лицу, кото­рое они представляют, если бы оно не умерло до открытия на­следства. При призвании внуков и правнуков к наследованию по закону они выступают в качестве непосредственных и само­стоятельных наследников, а не в качестве наследников тех лиц, которых они представляют2.

Наследником-иждивенцем по закону может быть любое ли­цо, не имеющее родственного отношения с наследодателем. Кроме того, не требуется совместного проживания наследода­теля и наследника-иждивенца. Нетрудоспособными признают­ся лица, достигшие возраста, дающего право на получение пен­сии по старости (т.е. женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет), и несовершеннолетние дети. Кроме того, нетрудоспособными признаются инвалиды I, II и III групп, неза­висимо от того, продолжают ли они трудиться или нет. Иждиве­ние имеет место только тогда, когда помощь наследодателя яв­лялась для данного лица основным и постоянным источником существования. Не имеет правового значения, оказывалась ли указанная помощь добровольно или на основании решения су­да. Если иждивенец владеет каким-либо имуществом или рас­полагает дополнительным источником существования, то это не лишает его права наследования по закону как иждивенца. Для того чтобы нетрудоспособный иждивенец мог считаться наслед­ником, он должен находиться на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. Отношения между наследо­дателем и наследником-иждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти наследодателя, сколько бы длительными они ни были, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя. Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своем иждивении наследодателя, не приобре­тает права на наследование его имущества. В соответствии со ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывше­го супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

2 Право представления применяется только при наследовании по закону. При наследовании по завещанию в случае смерти до открытия наследства кого-либо из детей завещателя, указанных в завещании, его доля по завещанию не перейдет в порядке права представления к его детям (т.е. внукам завещателя).

1) бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка;

2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;

3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, став­ший нетрудоспособным до расторжения брака или в те­чение года с момента расторжения брака;

4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжения бра­ка, если супруги состояли в браке длительное время.

Указанные разведенные супруги могут быть иждивенцами, а следовательно, и наследниками.

Наследниками по закону могут быть братья и сестры, между которыми есть родство, т.е. кровная связь в происхождении от общего родителя. Родные братья и. сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных от­цов или матерей — неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от об­щего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения. Сводные братья и сестры (дети от преды­дущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не при­зываются. Также не являются наследниками по закону двою­родные братья и сестры.

Деда и бабку с внуком или внучкой связывает кровное род­ство, поэтому дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца — только если имеется юридическая связь ребенка с отцом.

2. Доказательства права наследования по закону. Оп­ределив круг наследников по закону, нотариус обязан прове­рить степень родства или наличие супружеских отношений на­следника с наследодателем либо факт нахождения наследника на иждивении наследодателя путем истребования соответству­ющих документов. Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, деда, бабки, внуков и правнуков являются свидетельст­ва органов загса о рождении и усыновлении, выписки из метри­ческих книг, запись в паспортах о детях и супруге, справки о родственных отношениях, выданные государственными учреждениями и организациями по месту работы или жительства на­следодателя или наследников, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отно­шений, а также другие документы. Справки, заменяющие первич­ные документы органов загса, должны быть составлены правиль­но, со ссылкой на обоснование подтверждения факта, с указани­ем фамилии, имени и отчества наследника и наследодателя3.

В отдельных случаях при невозможности представления до­кументов органов загса о родственных и иных отношениях на­следников с наследодателем нотариусом могут быть приняты справки, выданные государственными учреждениями и органи­зациями по месту их работы или жительства, если в совокупно­сти с другими документами они подтверждают родственные или иные отношения с умершим. Например, справки отделов кад­ров с места работы наследника и наследодателя, в каждой из которых должно быть указано, что в личном деле наследодате­ля значится такой-то сын, а в личном деле наследника значится такой-то отец. Или справка отдела кадров с места работы на­следника о том, что согласно его личному делу умерший зна­чится его отцом, и справка с места жительства наследника, под­тверждающая тот же факт на основании домовой книги.

3 В наследственном деле нотариус оставляет копии этих докумен­тов, заверенные им в упрощенном порядке с учинением удостоверительной надписи следующего содержания: «С подлинным верно. Нота­риус — подпись».

Предупреждая незаконные действия третьих лиц в отноше­нии открывшегося наследства и нарушение прав наследников, нотариус должен особо критически оценивать предъявляемые ему документы в подтверждение иждивенчества, когда един­ственным наследником по обстоятельствам дела является иж­дивенец наследодателя. В этом случае нотариус вправе истре­бовать дополнительные доказательства, например, решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении.

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства родственных отноше­ний с наследодателем, они могут быть включены в свидетель­ство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших соответствующие до­кументы о родственных отношениях с наследодателем4. Согласие наследников оформляется в виде письменного заявления,, подлинность их подписей на котором должна быть засвидетель­ствована органом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать нотариальные действия. За­конодательством не предусмотрено подтверждение факта род­ственных отношений наследников с наследодателем свидетель­скими показаниями.

При невозможности представления наследниками докумен­тов, подтверждающих родственные или иные отношения, кото­рые являются основанием для призвания их к наследованию, или при отсутствии других наследников, которые могли бы под­твердить такие отношения, либо в случае отказа этих наследни­ков от свидетельствования, нотариус рекомендует наследникам, не имеющим возможности подтвердить свои родственные (иные отношения) с наследодателем, обратиться в суд общей юрис­дикции для установления факта родственных или брачных отно­шений либо факта иждивенчества (ст. 247 ГПК РСФСР). В этом случае нотариусу представляется удостоверенная в соответствии с законом копия вступившего в законную силу решения суда.

Порядок раздела наследственного имущества рассмотрен в лекции 7 «Выдача свидетельства о праве на наследство».

1.Какие лица могут являться наследниками по закону, и в каком порядке они призываются к наследованию?

2.Что включает право представления?

3.Кто является наследником по .праву представления?

4.В каком порядке лицо признается иждивенцем наследо­дателя?

5.На основании каких документов устанавливается право наследования по закону?

4 Такой же порядок установлен в случае выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленных в первоначально выданном свидетель­стве, если в такое свидетельство включается дополнительный наслед­ник, лишенный возможности представить доказательства своих родствен­ных отношений с наследодателем.

www.pravo.vuzlib.su

Лекции 19 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Начнём с характеристики наследования по завещанию. Согласно Ульпиану, «завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти». Можно передать слова Ульпиана и так: «завещание — это правомерная фиксация нашего намерения, составленного в торжественной форме с тем, чтобы оно имело силу после нашей смерти». Смысл наследования по завещанию состоит в том, что с его помощью собственник может распорядиться собственностью и после своей смерти. Завещание представляет собой сделку одностороннюю. Оно выражает только волю завещателя. Оно — не есть договор. Завещатель вправе в одностороннем порядке в любой момент изменить или вовсе отменить завещание. В XII Таблицах содержится постановление «Как кто распорядится на случай своей смерти относительно своего домашнего имущества или относительно опеки (над подвластными ему лицами), так пусть то и будет ненарушимым». Позднейшие юристы видели в этих словах признание свободы завещательных распоряжений. По мнению юриста Помпония, эти слова облекали завещателя широчайшей властью. Некоторые современные исследователи толкуют вышеприведённое положение XII Таблиц в том смысле, что оно устанавливало свободу завещаний. Но это верно лишь для последующих периодов истории римского права. В эпоху же XII Таблиц собственник мог полностью распорядиться на случай своей смерти только в отношении движимых вещей. Семейное имущество «как основа хозяйствования» передавалось из потомства в потомство. Наследование по завещанию есть показатель того, насколько развилась в эпоху XII Таблиц частная собственность. Не случайно XII Таблиц в той части, какая посвящена наследованию, кончаются словами: «если умрёт без завещания. «. Формы завещания были довольно громоздкие: в народном собрании; перед строем войска; в семейном кругу, путём обряда манципации. Древнейшая форма завещания состояла в том, что наследодатель, явившись в ку- риатное собрание, специально для этой цели созываемое два раза в год, устно и публично называл то лицо, которое хотел видеть своим наследником. Народное собрание могло одобрить решение наследодателя, но могло и не согласиться с ним. Следовательно, народное собрание не оставалось пассивным свидетелем. Его вмешательство являлось весьма внушительным. Председательствовал в собрании верховный понтифик. К этой форме завещания прибегали скорее всего тогда, когда хотели обойти порядок наследования, установленный законом. В частности — при наличии подвластных (SUI HEREDES). В дальнейшем обращение к народному собранию и утверждение на нём воли завещателя стало простой обрядностью.

Другой ранней формой завещания, порождённой военным бытом римского общества, было завещание перед строем войска — IN PROCINCTU. Гай, во времена которого эта форма уже не применялась, поясняет, что PROCINCTUS означает готовое выступить и вооружённое войско. Следовательно, солдаты в походе, вероятно даже накануне сражения, публично и устно объявляли свою завещательную волю. Неудобство перечисленных форм завещания, пусть даже простых, состояло в том, что народное собрание нельзя было созывать всякий раз, когда возникала потребность сделать завещание. Способ же IN PROCINCTU был недоступен для лиц пожилых, уже не служивших в войске. По этой причине стали прибегать к более гибкой, хотя и более сложной форме завещания. Акт назначения наследника стали совершать в семейном кругу, с применением обряда манципации. По словам Гая, кто не сделал своего завещания ни в комициях, ни перед строем, а между тем чувствовал приближение смерти, тот манципировал свою фамилию, то есть имущество какому-нибудь своему другу и просил его сделать выдачи разным лицам после своей смерти. Это и было завещание «посредством меди и весов». Завещатель (TESTATOR) в присутствии пятерых свидетелей и весодержателя передавал своё имущество доверенному лицу, которое произносило формулу: «Я утверждаю, что твоё имущество находится по твоему приказанию под моей охраной, и оно пусть будет мною куплено за эту медь в соответствии с твоим правом завещать имущество в соответствии с публичным законом». Вместе с этими словами доверенное лицо, ударив кусочком меди по чашке весов, передавало её в качестве мнимой цены завещателю. Только такая торжественная форма сообщала завещанию непререкаемость, бесспорность. Доверенное лицо — назовём его душеприказчиком — было обязано выполнить волю завещателя. Устное распоряжение завещателя называлось NUNCUPATIO. Завещатель обращался к свидетелям с той же просьбой. В период империи появляется новая форма публичного завещания: занесение распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата, передача в императорскую канцелярию письменного завещания на хранение. Наследник должен быть назначен лично завещателем, а не кем-нибудь другим, причём ясно и точно — это должно быть определённое лицо (PERSONA CERTA). Юридическое лицо не могло быть указано в качестве наследника.

В сфере наследования по завещанию полностью применимы категории правоспособности и дееспособности. К первой относилось право лица совершать завещание. Завещать были вправе полноправные римские граждане, ио отнюдь ие рабы. Не могли завещать также некоторые категории преступников и подвластные дети. Способность лица совершать завещание именовалась активной способностью — TESTAMENTI FACTIO ACTIVA, а способность быть назначенным наследником — TESTAMENTI FACTIO PASSIVA.

Отсутствовала завещательная дееспособность у несовершеннолетних, то есть у детей моложе четырнадцати лет для мальчиков и моложе двенадцати лет для девочек. Она отсутствовала у умалишённых, у лиц, объявленных расточителями и у лиц, которые ни устно, ни письменно не могли изложить свою волю, например, глухонемых. Наследником могло быть назначено одно или несколько лиц. Завещатель был вправе определить долю каждого наследника. Если он не определял доли наследников явным образом, то наследовали в равных долях. Практиковалась и субституция — назначение эвентуального или условного наследника (которого можно назвать вторым наследником) на тот случай, если лицо, назначенное наследником, почему-либо не сделается таковым. Иногда назначение наследника сопровождалось возложением на последнего (MODUS) выполнения каких-либо действий, использование имущества по определённому назначению. Если наследник, получивший имущество под условием, не выполнял возложенные на него обязанности, к нему в административном порйдке могли быть применены меры понуждения. Случалось, что сам завещатель уничтожал завещание, о чём делал формальное заявление перед судом или перед тремя свидетелями. Завещатель мог составить новое завещание. В некоторых случаях завещание могло быть признано недействительным или стать таковым впоследствии. Например, если отсутствовала завещательная правоспособность и дееспособность, если не были соблюдены необходимые формальности. Порой, даже принятое наследство могло быть отнято у наследника как у недостойного (INDIGNUS).

Обратимся к наследованию по закону (SUCCESSIO LEGITI- МА). Исторически наследование по закону возникло раньше наследования по завещанию. Это означало, что первоначально имущество в случае смерти главы семьи переходило к его родственникам помимо воли главы, в силу сложившегося обычая, автоматически. До поры до времени наследование по закону являлось нормальным порядком, а наследование по завещанию лишь отклонением от обычного порядка. Имущество наследовалось только агнатами, то есть лицами, объединёнными общей семейной властью домовладыки. Согласно закону XII Таблиц, если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрёт, не оставив распоряжения о наследнике, то пусть его хо- зяйство возьмёт себе его ближайший агнат. Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хозяйство возьмут сородичи.

Итак, здесь устанавливаются три разряда или класса наследников. Во- первых, SUI HEREDES, то есть свои наследники, те кто к моменту смерти наследодателя находились под его властью (жена, дети, внуки от ранее умерших сыновей, усыновлённые). Имущество делилось поколение (IN STIRPES). Если к наследству призывались лица разных степеней родства, например, если вместо умершего сына, заступали двое внуков, то они имели ту часть, которую получил бы их отец, будь ои в живых. Лица одной степени родства делили имущество поровну (IN CAPITA). Во-вторых, AGNATUS PROXIMUS — ближайший агнат, под которыми надо понимать прежде всего брата умершего. При наличие нескольких агнатов одинаковой близости, они делили имущество поровну. В- третьих, GENTILES — родичи, члены рода, к которому принадлежал наследодатель, они призывались к наследству лишь при отсутствии «своих» и ближайших агиатов.

В преторский период развития права в области наследования по закону происходят существенные перемены: агнатское родство вытесняется когнатским родством. COGNATI — родичи по крови, то есть лица, связанные общностью происхождения. Именно когнатическое родство становится основой наследственного права.

Близость когиатского родства измерялась, как ранее говорилось, степенями и линиями. Преторский эдикт устанавливал четыре разряда наследников. Первый — UNDE LIBERI (UNDE — «откуда», термин преторского эдикта) — все дети умершего и лица, приравнивавшиеся к детям. Значит, призываются к наследству дети и внуки, независимо от того, были они подвластны или нет. Второй — UNDE LEGITIMI — наследники по старому цивильному праву (SUI, AGNATI, GENTILES) — при отсутствии лиц, принадлежавших к первому разряду. Третий — UNDE COGNATI — кровные родственники наследодателя вплоть до шестой степени родства. Четвёртый — UNDE VIR ЕТ UXOR— переживший супруг (муж после жены или жена после мужа) — при отсутствии родственников первых трёх разрядов. Наследование по закону могло наступить ие только в том случае, если умерший ие оставил завещания, ио и в некоторых других случаях: если наследник, назначенным в завещании, умер раньше завещателя и если наследник отказался»от принятия наследства.

Юстиниан своими новеллами [№118 (543 г.), №127 (548 г.)] упростил систему наследования по закону. К наследству стали призываться исключительно когнаты. Причём без различия пола. Различались DESCENDENTES — нисходящие умершего (сыновья, дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей). В данном случае наследство делится IN STIRPES (поколенно). ASCENDENTES — восходящие родные покойного — отец, мать, дед, бабка. Неполнород- Основы райского прлвл

ные братья и сестры покойного и их дети. Затем остальные боковые родственники по порядку близости степеней безо всяких ограничений — AD INFINITUM, лишь бы можно было доказать родство. Наконец, переживший супруг. Но бедная вдова, у которой не было ничего, в том числе приданого, могла получить наравне со всеми наследниками не более одной четвёртой части наследства.

Если не оказывалось никого из родственников или супруга наследодателя, то имущество считалось выморочным — BONUM VACANS. В древнейшее время такое имущество как бесхозяйное мог захватить всякий, то есть приобрести его на правах наследника в собственность, Позднее, в период принципата, было установлено, что выморочное имущество принадлежит фиску. В ряде случаев таким правом стали обладать церковь и монастыри.

Помимо универсального преемства по случаю смерти, существовало ещё и так называемое сингулярное преемство в виде легатов и фидеикомиссов. Это означает, что в завещании могли содержаться отказы, то есть односторонние распоряжения о выдаче наследником известных сумм или вещей определённым или третьим лицам. Могло последовать и распоряжение о том, что наследник должен выполнить определённые действия в пользу третьих лиц. Так и возникло сингулярное преемство, то есть преемство в отдельных правах наследодателя без возложения на преемника каких-либо обязанностей. Но отказ был возможен лишь в случае покрытия или уплаты наследственных долгов. Итак, отказ есть одностороннее распоряжение на случай смерти, которое предоставляет третьему лицу право на имущественную выгоду на счёт наследственной массы. Отказ возможен, если актив наследства превышает его пассив. Отказ возможен только по воле наследодателя. При отказе имеются три субъекта: наследодатель, получатель отказа (легатарий) и обязанное лицо. Значит, для легатов как древнейшей формы отказа характерно лицо, в пользу которого устанавливался легат. Исполнение легата возлагалось на назначенного в завещании наследника. Другой формой отказа был фидеикомисс (FIDEICOMISSA), возникший в период империи. В ряде случаев наследодатель, нередко в самый момент смерти, обращался к наследнику с неформальный словесной или письменной просьбой выдать что-либо кому-либо или сделать что-либо в пользу третьего лица. Вначале такие просьбы не имели юридической силы. Наследодатель обращался только к FIDES, то есть к чести или совести наследника. Со времени Августа лицо, которому что-либо было отказано в форме FIDEICOMISSA, получило исковую защиту. Фи- деикомисс устанавливался при помощи кодицилла (CODICILLI), то есть письма на имя наследника. Фидеикомисс мог быть возложен и на наследника по закону. Он мог быть установлен и раньше и позже завещания, в качестве приложения к нему. Если в одностороннем распоряжении наследодателя не было наследника, то есть он не был назначен, а содержался только завещательный отказ, то говорили о CODICILLI, который может дополнять завещание, являться обращением к наследникам по закону. Кодицилл — есть приписка, добавление к завещанию. В нём наследодатель извещает наследника о том, как он истолковывает и дополняет завещание. Но отменить завещание кодициллом наследодатель не мог. В преторском праве, то есть в период поздней республики и принципата, завещательная свобода ограничивалась в пользу определённого круга ближайших родственников. Завещательная свобода сочеталась с интересами наследников по закону, которые имели определённые права на имущество наследодателя. Речь идёт о так называемом необходимом наследовании. Наследодатель не мог распоряжаться определённой долей имущества и не мог ни отменить эту долю своим завещанием, ни уменьшить её. Эта доля имеет ввиду прежде всего интересы детей наследодателя. Последний обязан был оставить своим законным наследникам не меньше одной четвёртой части той доли, которую они бы получили, если бы наследодатель умер без завещания. Если, например, имущество отца оценивалось в сто тысяч ассов, а он умер без завещания, то при наличии двух сыновей, каждый из них получил бы по пятьдесят тысяч ассов. При наличии же завещания, сыновья получают не менее одной четвёртой части той доли, которая полагалась бы им при отсутствии завещания. Значит, сыновья получат по двенадцать тысяч пятьсот ассов (четвёртая часть имущества, оцениваемая в двадцать пять тысяч ассов). Итак, наследодатель обязан был обеспечить своих детей, и лишь затем мог распорядиться оставшимся имуществом по своему усмотрению. Различалось формальное необходимое наследование, и — наследование материальное. В первом случае завещатель, у которого были SUI HEREDES должен или назначить последних наследниками или определённо лишить их наследства. Во втором — обойдённые в завещании наследники (прямые восходящие и нисходящие братья и сёстры) могли вчинить иск о наследстве HEREDITAS РЕТІТІО. Таким наследникам полагалась непременная доля (РЕТІТІО DELICTA, PORTIO DELICTA). В интересах кредиторов и наследников установилось правило, что наследник, назначенный в завещании, мог требовать, чтобы одна четвёртая часть наследственной массы осталась свободной от отказов — так называемая Фальцидиева четверть (QUARTA FALCIDIA). Эта не обременённая легатом часть наследства была введена в 40 году н. э.

knigi.link

Популярное:

  • Закон вступление в права наследства Основное содержание закона о наследстве Закон о наследстве регулирует особую процедуру, которая обусловливает переход прав и обязанностей, а также имущества умершего гражданина его родственникам или иным лицам, в том числе […]
  • Жалоба на методиста Если не устраивает заведующая детским садом … Вопрос: Добрый день! Г. Калининград. Скажите, пожалуйста, если родителей полностью не устраивает заведующая детским садом, могут ли они требовать от начальника управления образования […]
  • Бланк заявления иностранного гражданина по месту жительства Как составляется заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства Житель другого государства, прибывший в РФ, должен подать в миграционную службу заявление иностранного гражданина или […]
  • Помощь юриста по автокредиту Суд по автокредиту – советы адвоката Если вы берете целевой кредит на покупку автомобиля, то купленная вами машина будет оформлена как залог. Грубо говоря, в случае невыплаты автокредита банк имеет право забрать у вас автомобиль […]
  • Счетчики на газ закон Президент РФ отменил обязательную установку счетчиков на газ Президент Владимир Путин подписал закон, который вносит поправку в закон № 261-ФЗ "Об энергосбережении. " и отменяет обязательную установку газовых счетчиков в […]
  • Когда пенсии за январь 2013 ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ Подписка на новости Письмо для подтверждения подписки отправлено на указанный вами e-mail. 27 декабря 2013 График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат за январь 2014 года […]
  • Получить пенсионные накопления по наследству Как унаследовать средства пенсионных накоплений наследодателя? Наследодатель при жизни вправе в любое время подать заявление в территориальный орган ПФР и определить конкретных лиц (правопреемников) и доли средств, которые […]
  • Основные признаки права собственности Понятие и основные признаки права собственности на природные объекты и ресурсы. ГК, Статья 209. Содержание права собственности. Право владения означает закрепленную законом возможность фактичес­кого обладания природным объектом, […]